Читать книгу Споры о наследстве. Просто и доступно. Понятным языком о наследственных судебных спорах. Книга включает выдержки из судебной практики - Николай Алексеевич Сергеев - Страница 7

Наследование по завещанию

Оглавление

Статья 1118 ГК РФ предусматривает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Наследование по закону происходит в независимости от воли наследодателя.


Российские граждане до сих пор не особо доверяют процедуре составления завещания, т.к. долгое время в законодательстве СССР и России отдавалось предпочтение наследованию по закону.


В настоящее время в России, такое основание наследования, как завещание, имеет преимущественное значение.


Право завещать имущество закреплено за всеми дееспособными гражданами, возникает в момент рождения и прекращается со смертью.


Отсюда следует, что не могут быть завещателями лица, недееспособные вследствие психического расстройства, несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати лет (за исключением эмансипированных, т. е. лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия родителя, усыновителя или попечителя, занимающихся предпринимательской деятельностью и объявленных по решению органа опеки или попечительства полностью дееспособными (при отсутствии такого согласия – по решению суда) и лиц, вступивших в брак), а также лица, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами.


Согласно ст. 43 Основ законодательства РФ о нотариате, при удостоверении завещания нотариус должен проверить дееспособность завещателя. Таким образом, проверка дееспособности является обязанностью нотариуса.


Согласно ст. 41 ГК РФ, по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа.


Распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем (помощником) на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Однако это не лишает дееспособного гражданина права завещать свое имущество, поскольку в данном случае закон не возлагает на попечителя (помощника) обязанности контроля, поэтому для удостоверения завещания подопечного не требуется согласие попечителя (помощника).


Если у нотариуса возникают сомнения относительно дееспособности совершеннолетнего завещателя в связи с его психическим состоянием или в силу преклонного возраста, он вправе отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате с тем, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании данного гражданина недееспособным. Этот срок не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия.


Если такого судебного решения нет, то нотариус обязан сообщить о своих сомнениях одному из лиц, которые вправе ставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным. В зависимости от принятого этим лицом решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает его удостоверение до разрешения дела судом.


Закон определяет завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.


Завещание, являясь альтернативой наследования по закону, позволяет разрешить сложные коллизии, связанные с распределением имущества между наследниками по закону.


Например, после смерти наследодателя, не оставившего завещания, все имущество будет распределено в соответствующих долях между наследодателями – каждому по определенно законом доли от квартиры, дачи, машины. Представьте себе ситуацию, когда после смерти отца наследуют два сына и дочь, получая каждый по 1/4 квартиры, 1/4 дачи и 1/4 машины, тогда как по завещанию отец может оставить неженатому и не имеющему своего жилья сыну квартиру, другому сыну, имеющему собственное жилье – дачу, а замужней дочери – машину.


Из смысла ст. 1118 и ст. 1113 ГК РФ следует, что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности только после смерти завещателя или объявления его судом умершим (с момента открытия наследства) и оформляется в виде документа, как правило, содержащего имущественные распоряжения завещателя на случай его смерти.


Следует отметить, что завещание может и не содержать подробных имущественных распоряжений о разделе имущества завещателя между наследниками. Например, завещание может содержать лишь завещательный отказ, а наследование имущества происходит по закону, с учетом завещательного отказа.


В завещании наряду с имущественными распоряжениями могут предусматриваться также распоряжения неимущественного характера, которые могут носить характер условий или завещательных возложений.


В силу того, что завещание – это разновидность сделки, на него распространяются правила о сделках, за исключением изъятий, специально оговоренных в гл. 62 ГК РФ, которая посвящена наследованию по завещанию.


Закон устанавливает ряд правил, соблюдение которых является обязательным для того, чтобы завещание было действительным.


Согласно п. 2 ст. 1118 ГК РФ, завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме в момент его совершения.


Закон однозначно устанавливает запрет на совершение завещания через представителя. Завещание должно быть составлено лично наследодателем. Это установлено п. 3 ст. 1118 ГК РФ.


Завещание может быть составлено только одним гражданином и касаться только его (см. п. 4 ст.1118 ГК РФ). Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.


Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).


В своей практике я неоднократно сталкивался с тем, что граждане путают завещание и многосторонние сделки (договоры).


Например, когда один гражданин заключает сделку с другим гражданином о том, что он передает последнему часть своего имущества, а тот в свою очередь обязуется предоставить взамен пожизненное содержание. После смерти гражданина, передавшего имущество, получивший такое имущество необоснованно называет себя наследником и считает, что он получил имущество именно в порядке наследования.


На самом деле, имеет место не наследование по завещанию, а именно договор. В гражданском законодательстве такая сделка носит название «договор о передаче имущества с условием пожизненного содержания». Т.е. происходит отчуждение имущества еще при жизни владельца, а оплатой полученного имущества служит пожизненное содержание.


Завещать можно любое имущество. Закон предусматривает случаи, когда имущество будет приобретено уже после составления завещания (п. 1 ст. 1120 ГК РФ).


В тексте завещания не обязательно перечислять конкретные виды имущества, которые завещаются. Достаточно ограничиться таким распоряжением как: «Все мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю…».


В соответствии с п. 2 ст. 1120 ГК РФ, завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив как одно, так и несколько завещаний.


Если завещание совершено только в отношении части имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной и наследуется по закону.


В отношении содержания завещания закон устанавливает режим особой конфиденциальности. В соответствии со ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.


В случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. Это называется тайной завещания, которая охраняется законом.


Закон (см. ст. 1124 ГК РФ) содержит требования, которые касаются соблюдения формы завещания и порядка его совершения: завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.


Такие строгие требования к форме завещания предусмотрены гражданским законодательством для того, чтобы завещатель мог точно и понятно изложить в нем свою волю, поскольку открытие наследства производится после смерти завещателя, когда его волю можно установить уже только из текста завещания.


Никакие свидетельские показания о том, что завещатель что-то сказал, сделал какие-то устные распоряжения относительно наследуемого имущества, отменил сделанное им завещание и пр. приняты быть не могут. Только документ, только текст разборчивый и не допускающий двоякого трактования.


Завещание должно прямо и однозначно выражать непринужденную и сознательную волю завещателя. При трактовке текста завещания следует исходить из дословного смысла содержащихся в нем слов и выражений.


Часть 2 ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает, что текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содержанию документа числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства и иные значимые данные должны быть написаны полностью.


В исключительных случаях назначение наследника может быть сделано в завещании и без указания фамилии и имени наследника, при условии, что текст завещания позволяет точно определить личность наследника. Например, завещатель может завещать свое имущество или его часть еще не родившемуся ребенку, ни пол, ни имя которого не известно. Или завещатель может указать «завещаю все свое имущество моим внукам». К моменту смерти завещателя количество его внуков может увеличиться, но все же воля завещателя о назначении внуков единственными наследниками является выраженной в завещании совершенно ясно.


Если завещатель имеет желание каждому из назначаемых им наследников определить конкретную долю или конкретное имущество, то в этом случае он обязательно должен указать фамилии и имена наследников, так как без этого будет сложно установить, кому из наследников причитается какая доля или какое имущество.


Если нотариусу будет представлено для удостоверения завещание, в котором не указаны имя и фамилия хотя бы одного из наследников, а без этого невозможно установить личность последнего, нотариус должен отказать в удостоверении такого завещания, так как его текст не является точным и четким и, следовательно, данное завещание составлено с нарушением требований законодательства о форме завещания.


Разумеется, при составлении завещания завещатель должен полностью указать в тексте завещания свои фамилию, имя, отчество и адрес своего места жительства, чтобы после открытия наследства можно было установить его личность.


Удостоверение завещания другими лицами, помимо нотариуса, допускается только в случаях: когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации.


При удостоверении завещания должностным лицом, должны соблюдаться все установленные правила, включая требования к форме завещания, порядке его удостоверения и тайне завещания.


Несоблюдение установленных требований о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.


Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.


При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.


Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.


Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.


При составлении и нотариальном удостоверении завещания, по желанию завещателя, может присутствовать свидетель.


Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.


Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (см. ст. 1123 ГК РФ).


В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:


– Нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

– Лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

– Граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

– Неграмотные;

– Граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.


В случае, когда, в соответствии с правилами, при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ, может являться основанием признания завещания недействительным.


В тексте завещания должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного ст. 1126 ГК РФ – в случае закрытого завещания.


В случае составления закрытого завещания, завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.


Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание пункта 2 настоящей статьи и статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.


По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.


Совместные завещания супругов, наследственные договоры, а также завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть закрытыми. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность указанных завещаний и договоров.


Нотариально удостоверенное открытое завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом.


При оформлении на бумаге завещания могут быть использованы технические средства (например, компьютер и принтер).


Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.


Завещание может быть составлено как в пользу одного лица, так и в отношении нескольких граждан.


Наследником по завещанию может быть назначено лицо, как входящее, так и не входящее в число наследников по закону, который определен в гл. 63 ГК РФ.


Таким образом, наследником по завещанию может быть абсолютно любое лицо, независимо от наличия или отсутствия родственных отношений с завещателем.


Наследниками по завещанию могут быть лица, которые были в живых на момент составления завещания, а также еще не родившиеся, но уже зачатые на момент совершения завещания.


Подназначение наследника (субституция) – один из видов завещательных распоряжений, сущность которого заключается в назначении «запасного» наследника, дополнительно к «основному». Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника, в соответствии со ст. 1121 ГК РФ) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. В качестве «запасного» наследника может выступать не только наследник по завещанию, но и наследник по закону.


Наследниками по завещанию могут быть юридические лица, существующие на день открытия наследства. Факт существования на момент составления завещания юридического лица, которое согласно завещанию является наследником, подтверждается соответствующей записью в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).


Наследником может быть государство, т. е. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, а также международные организации.


Невозможно наследование организациями, которые в силу законных ограничений не могут владеть имуществом на праве собственности (например, организациями, использующими имущество на праве хозяйственного ведения и оперативного управления) и общественными объединениями, не имеющими статуса юридического лица.


Государству не нужно совершать никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования государству нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.


Государство не вправе отказаться от наследства.


В том случае, если возникает судебный спор о передаче имущества государству в порядке наследования, надлежащим ответчиком является соответствующий финансовый орган РФ или субъекта.


Если наследников по завещанию два или более, то неизбежно возникает необходимость определения доли каждого из них в наследстве.


Завещатель определяет состав имущества, составляющего наследственную массу и порядок наследования.


Закон наделяет завещателя не только правом, но не обязанностью указать, в каком режиме переходит имущество в собственность наследников: общая совместная собственность, т. е. без определения долей каждого либо с указанием доли каждого наследника в наследуемом имуществе.


Статья 1121 ГК РФ устанавливает, что имущество, завещанное нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.


Неделимой вещью законодательство определяет вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (см. ст. 133 ГК РФ). Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.


В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с указанной выше статьей.


При завещании частей неделимой вещи у наследников возникает право долевой собственности на эту вещь (см. п. 4 ст. 244 ГК РФ), для реализации которого необходимо определить долю каждого наследника. Законом закреплен следующий порядок определения долей: доли должны соответствовать стоимости частей завещанной вещи.


Порядок пользования наследниками завещанной им неделимой вещью устанавливается общим правилом о пользовании имуществом, находящимся в долевой собственности (ст. 247 ГК РФ), согласно которому субъект долевой собственности имеет право на предоставление ему во владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле.


Наследник по завещанию вправе беспрепятственно пользоваться завещанной ему частью неделимой вещи. Например, если завещана квартира нескольким наследникам, то каждый из них вправе пользоваться комнатой при ее соразмерности доле наследника, указанной в завещании. При невозможности этого наследник вправе требовать от других наследников, пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации, согласно п. 2 ст. 247 ГК РФ.


По просьбе наследников в свидетельстве о праве на наследство, может быть, наряду с долями наследников указан и порядок пользования завещанными им частями. Если завещано недвижимое имущество, то в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» при регистрации права на недвижимое имущество порядок пользования частью (долей) имущества также подлежит государственной регистрации.


Согласно ст. 1168 ГК РФ, наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.


Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее (см. п. 2 ст. 1168 ГК РФ).


Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения (см. п. 3 ст. 1168 ГК РФ).


В случае возникновения спора между наследниками, размер их доли в неделимой вещи и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.


Наследственные доли могут быть определены завещателем любым способом, как распределением конкретного имущества между наследниками, так и определением доли каждого наследника, выраженной в виде простой дроби или процентов.


К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются правила об общей долевой собственности, закрепленные в гл. 16 ГК РФ, с учетом правил ст. ст. 1165—1179 ГК РФ.


При разделе наследственного имущества правила ст. 1168—1170 ГК РФ применяются в течение трех лет со дня открытия наследства.


Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.


По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия – по решению суда, на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц (см. ст. 244 ГК РФ).


Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.


К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.


Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками только после государственной регистрации права собственности на наследуемое имущество.


Статья 1165 ГК РФ устанавливает, что несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.


Исключением является случай, когда наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.


В случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Данные правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (ст. 1161 ГК РФ).


При получении наследства к наследникам переходят не только права, но и обязанности.


Права и обязанности могут переходить как по закону, так и по завещанию, т.е. завещатель непосредственно в своем завещании может не только наделить наследников правами, но и обязанностями.


Обязательства должника не прекращаются с его смертью, за исключением случаев, когда исполнение такого обязательства не может быть произведено другим лицом или без личного участия умершего должника (см. ст. 418 ГК РФ).


После смерти наследодателя неисполненные им обязательства перед кредиторами должны быть исполнены его наследниками.


Статья 1175 ГК РФ предусматривает солидарную ответственность наследников по долгам наследодателя. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.


Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, которые не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению. Кредиторы вправе обратиться в суд, если их требования не исполняются наследниками добровольно.


До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.


Наследник или иное заинтересованное лицо, права которого нарушены, может обратиться в суд с исковым заявлением о признании завещания недействительным.


Статья 1131 ГК РФ предусматривает, что недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения.


Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.


Завещания, каким-либо образом ограничивающие полную свободу распоряжения имуществом наследника, ставшего собственником этого завещанного ему имущества, должны быть признаны противоречащими гражданскому законодательству.


Таким образом, если в тексте завещания обнаруживается ограничение права наследника на распоряжение полученным по завещанию имуществом, такое завещание должно быть признано недействительным, так как такое завещательное распоряжение противоречит праву собственника совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону.


В последнем случае, завещание может быть признано недействительным в части конкретного завещательного распоряжения, нет оснований признавать завещание недействительным полностью. Достаточно будет признать недействительным только распоряжение об ограничении права собственника на распоряжение полученным имуществом.


Например, отец завещал своему сыну квартиру, но ограничил его в праве ее продажи. В этом случае распоряжение завещателя о том, что его сын назначается наследником и ему завещается квартира, следует оставить в силе, так как оно не противоречит закону, а условия о запрете продажи считать недействительным.

Споры о наследстве. Просто и доступно. Понятным языком о наследственных судебных спорах. Книга включает выдержки из судебной практики

Подняться наверх