Читать книгу Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 11 (Р-С) - Рудольф Левонович Хачатуров - Страница 4

Р
РА

Оглавление

Res judicata pro veritate habetur – судебное решение должно приниматься за истину.


РАБОТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ – ночное время – время с 22 до 6 часов.

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки.

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором, локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников, в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором (ст. 96 ТрК РФ).

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ)


РАБОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ НОРМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ (СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА). Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия работника в следующих случаях:

– при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)


РАБОТА СЕЗОННАЯ – работа, выполняемая в определенные периоды, время года в связи с природными и климатическими условиями.


РАБОТНИКИ ВНЕШТАТНЫЕ – лица, выполняющие работу для предприятия, учреждения без их зачисления в штатный постоянный состав.


РАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, – запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.


РАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН, – ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.


РАБСТВО – один из древнейших правовых институтов, представляющий собой право собственности на человека как на вещь. Обычными атрибутами рабства были торговля рабами и внеэкономическое принуждение их к труду на рабовладельца. Часто господство над личностью раба включало в себя право рабовладельца произвольно применять их к нему любое наказание вплоть до смертной казни. Зародившись на стадии разложения первобытнообщинного строя, рабство достигло в некоторых древних обществах такого развития, что позволило некоторым ученым говорить о существовании особой экономической формации – рабовладельческого строя. Источниками рабства были иноплеменники, захваченные в плен во время войны или предпринимаемых с этой целью операций (набеги, пиратство и т.п.); соплеменники, обращенные в рабство за неуплату долгов, за совершенные преступления и т.д.; естественный прирост рабов; работорговля и прочее. Начальной формой рабства было так называемое патриархальное рабство, когда рабы входили во владевшую ими семью как бесправные ее члены. Патриархальное рабство существовало (в той или иной степени) у всех народов при переходе к классовому обществу. К XIII в. в большинстве стран Западной Европы рабство фактически исчезает, однако в городах Средиземноморья (особенно в Венеции и Генуе) широкая торговля рабами (перепродажа их из Турции в Северную Африку) продолжалась до XVI в. У германцев и славян рабство было распространено преимущественно в патриархальной форме; на Руси оно существовало в IX—XII вв. в виде холопства.


РАВЕНСТВО ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ – правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других обстоятельств.

Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, образования, рода и характера занятий, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим не предусмотренным законом основаниям.

Равенство граждан перед законом гарантируется наличием в нашем государстве одного Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ и т. д.

Граждане равны и перед всеми иными законами. К числу таковых относятся и нормативно-правовые акты, содержащие нормы как материального, так и процессуального права.


РАВЕНСТВО ПРАВ СТОРОН – в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду письменных формулировок по вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства.


РАВЕНСТВО СУПРУГОВ В СЕМЬЕ.

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства.

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов.

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.


РАВИН Семен Маркович (1909 – 1964 гг.) – доктор юридических наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны. Удостоен государственных наград.

В 1929 г. окончил общественно-исторический факультет Азербайджанского государственного университета.

В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Развитие советского федерализма до образования СССР», в 1962 г. – докторскую диссертацию на тему: «Теория советского федерализма».

С 1931 по 1934 г. – доцент Азербайджанского института советского строительства и права. Его дальнейшая педагогическая и научная деятельность была связана с г. Ленинградом, где он стал преподавателем Ленинградского юридического института. В 1937 г. возглавил кафедру государственного права этого института, которой руководил до 1942 г.

После окончания Великой Отечественной войны начал работу на юридическом факультете ЛГУ. Вся его дальнейшая научная и педагогическая деятельность проходила на этом факультете.

Сфера научных интересов: советское государство и право.

Автор более 60 научных публикаций. Основные научные труды: «Три конституции советского государства (1918—1924—1936 гг.)» (Л., 1937); «Принцип федерализма в советском государственном праве» (Л., 1961); «Антинародный характер буржуазной демократии» (Л., 1961).

ПН. Т. 4. С. 399 – 400.


РАГИНСКИЙ Марк Юрьевич (28 декабря 1903 г. – 13 мая 1991 г.) – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР, почетный работник Прокуратуры СССР.

В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Основные процессуальные вопросы организации и деятельности международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио», в 1968 г. – докторскую диссертацию по проблемам прокурорского надзора в СССР.

С 1923 г. служил в органах прокуратуры. Сначала в должности следователя губернской прокуратуры, затем – на различных прокурорских должностях в г. Гомеле и г. Ленинграде. В 1934 г. переведен на работу в аппарат Прокуратуры СССР, где позднее стал помощником генерального прокурора СССР. Был помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе.

В 1955 г. включился в активную научную деятельность – сначала во Всесоюзном институте юридических наук, а с 1963 г. – во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР.

Сфера научных интересов: проблемы прокурорского надзора, охраны прав и свобод граждан.

Автор около 200 научных публикаций. Основные научные труды: «Организация работы и деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью» (М., 1973); «Прокурорский надзор за расследованием преступлений органами внутренних дел» (М., 1973, в соавт.); «Прокурорский надзор за соблюдением законов при розыске скрывшихся обвиняемых» (М., 1980, в соавт.); «Нюрнберг: перед судом истории. Воспоминания участника Нюрнбергского процесса» (М., 1986).

ПН. Т. 4. С.  400.


РАДЬКО Тимофей Николаевич (16 октября 1937 г.) – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

В 1964 г. окончил юридический факультет Томского государственного университета, с 1964 по 1967 г. обучался в аспирантуре Саратовского юридического института.

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Функции социалистического общенародного права», в 1978 г. – докторскую диссертацию на тему: «Теоретические и методологические проблемы функций права».

С 1967 по 1993 г. работал в вузах Министерства внутренних дел, где прошел путь от преподавателя Высшей следственной школы МВД СССР (г. Волгоград) до начальника Главного управления учебных заведений и научных учреждений МВД СССР (позднее – Российской Федерации).

С 1993 по 1996 гг. – заместитель министра юстиции РФ, с 1996 по 1999 гг. – советник Председателя Государственной Думы по правовым вопросам.

В настоящее время – заведующий кафедрой теории государства и права МГЮА.

Сфера научных интересов: проблемы общей теории государства и права, в частности, проблемы эффективности правового регулирования, функций права.

Автор более 140 научных публикаций. Основные научные труды: «Основные функции социалистического права» (Волгоград, 1970); «Социальные функции советского права» (Волгоград, 1971); «Методологические вопросы познания функций права» (Волгоград, 1974); «Функции права» (Н. Новгород, 1995, в соавт.); «Теория государства и права» (М., 2001, 2012); «Основы конституционного права России» (М., 2012); «Теория государства и права» (М., 2013, в соавт.); «Основы уголовного процессуального права» (М., 2013); «Введение в юридическую профессию» (М., 2013).

ПН. Т. 4. С. 402 – 403.


РАЗБОЙ – преступление, предусмотренное ст. 162 УК РФ:

1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Разбой, совершенный:

а) организованной группой;

б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере;

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, —

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Объективная сторона разбоя состоит в нападении с применением насилия или с угрозой его применения. Под «нападением» следует понимать действия, направленные на достижение преступного результата (хищения) путем внезапного применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения.

К насилию, опасному для жизни или здоровья, относится такое насилие, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья.

Обязательным субъективным признаком разбоя является цель – хищение. При разбое возможен только прямой умысел.

Субъектом разбоя признается лицо, достигшее возраста 14 лет.

Разбой считается квалифицированным (ч. 2 ст. 162 УК), если он совершен:

а) группой лиц по предварительному сговору, а равно

б) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Под «другими предметами», используемыми в качестве оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья, а также предметы, предназначенные для временного поражения цели (механические распылители, аэрозольные и другие устройства).

Особо квалифицированный состав разбоя (ч. 3 ст. 162 УК) предполагает его совершение:

а) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или

б) в крупном размере.

Часть 4 ст. 162 УК устанавливает ответственность за разбой, совершенный:

а) организованной группой,

б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере,

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Если виновный во время разбойного нападения совершит убийство, то содеянное им следует квалифицировать по ч. 4 ст. 162 и дополнительно ч. 2 ст. 105 УК РФ.


Ratio legis est anima legis – мотив есть душа закона.


РАЗВЕРСТКА – налог, общие поступления от которого заранее определены налоговыми органами, и эта сумма распределяется затем на всех плательщиков пропорционально налоговой базе. В настоящее время разверстка не применяется, заменена налогом с твердой ставкой. В России разверстка существовала в годы «военного коммунизма» в виде продовольственной (натуральной) разверстки и была заменена в 1921 г. продовольственным налогом.


Res judicata pro vaeritate accipitur (habetur) – судебное решение принимается за истину.


РАЗГИЛЬДИЕВ Бяшир Тагирович (12 августа 1942 г.) —доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

В 1970 г. окончил Саратовский юридический институт.

В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению», в1995 г. – докторскую диссертацию на тему: «Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация».

С 1974 по 1985 г. работал на кафедре уголовного права Волгоградской следственной школы МВД СССР, с 1985 по 1998 г. – на Саратовских высших курсах МВД СССР, преобразованных в Саратовскую высшую школу МВД РФ (1991), а впоследствии —в Саратовский юридический институт МВД РФ. Занимал должности преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, заместителя начальника школы. С 1998 по 2007 г. —директор Поволжского регионального юридического института Саратовской государственной академии права (СГАП). С 2002г. по настоящее время – заведующий кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права этой академии.

Сфера научных интересов: проблемы уголовного права.

Автор более 160 научных публикаций. Основные научные труды: «Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению» (Саратов, 1981); «Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация» (Саратов, 1993); «Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного права» (Саратов, 1995); «Уголовное право России» (Саратов, 2004, 2008, в соавт.).

ПН. Т. 4. С. 403 – 404.


РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ – преступление, предусмотренное ст. 283 УК РФ:

1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены —

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие сохранность государственной тайны и безопасность государства.

Объективная сторона преступления выражается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Субъективная сторона преступления ч. 1 ст. 283 УК РФ характеризуется умышленной формой вины, при этом вид умысла может быть как прямым, так и косвенным.

Субъектом преступления признается вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

К лицам, которым сведения, составляющие государственную тайну, доверяются по службе или по работе, относятся граждане, имеющие специальный допуск к работе с такого рода сведениями.

К сведениям, которые составляют государственную тайну, без проведения каких-либо проверочных мероприятий могут допускаться следующие категории граждан Российской Федерации: члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи на период исполнения ими своих полномочий.

К лицам, которым сведения, составляющие государственную тайну, стали известны по службе или по работе, относятся граждане, которым тайна стала известна в силу специфики их работы или службы.

Часть 2 ст. 283 УК РФ предполагает квалифицирующие признаки разглашения государственной тайны, когда это повлекло по неосторожности тяжкие последствия.

Объективная сторона преступления предполагает наступление тяжких последствий.


РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ – преступление, предусмотренное ст. 310 УК РФ:

Разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия следователя или лица, производящего дознание, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

Непосредственным объектом преступления выступает нормальная деятельность органов предварительного расследования.

Объективная сторона характеризуется активными действиями, связанными с сообщением посторонним лицам результатов следственного действия.

Субъективная сторона – прямой умысел. Виновный сознает, что, несмотря на имеющийся запрет следователя, лица, производящего дознание, прокурора, разглашает данные предварительного следствия.

Субъект преступления – специальный. Им может выступать свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, защитник, эксперт, специалист, понятые и другие лица, присутствовавшие при производстве следственных действий и в отношении которых имело место письменное предупреждение следователя о неразглашении данных предварительного расследования под угрозой уголовной ответственности.


Res publica – общее дело, общественное дело; государство, республика.


РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА, – преступление, предусмотренное ст. 320 УК РФ:

1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено в целях воспрепятствования его служебной деятельности, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Непосредственный объект – нормальная деятельность правоохранительных и контролирующих органов.

Объективная сторона состоит в действии, которое заключается в разглашении сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностных лиц правоохранительного или контролирующего органа и их близких.

Деяние считается оконченным с момента сообщения указанных сведений посторонним лицам.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что сообщает ведения о мерах безопасности в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также их близких посторонним лицам, и желает этого.

Субъект преступления – общий. Им может выступать вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.


РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ СУДЬИ И УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, – преступление, предусмотренное ст. 311 УК РФ:

1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а равно в отношении их близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Общественная опасность разглашения сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса, заключается в том, что это может повлечь за собой нежелательные последствия для защищаемых лиц. Объективная сторона преступления выражается в предании гласности сведений о таких мерах.

Субъектом рассматриваемого преступления могут быть только лица, которым сведения о мерах безопасности были доверены или стали известны в связи со служебной деятельностью.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление может быть совершено с прямым или косвенным умыслом.


Rex debet esse sub lege, quia lex facit regum – король должен быть под законом, потому что закон создает короля.


РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) – преступление, предусмотренное ст. 155 УК РФ:

разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Объективная сторона преступления состоит в разглашении тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений.

Под разглашением тайны усыновления (удочерения) понимается сообщение любому лицу в устной или письменной форме о факте усыновления (удочерения). Кроме того, это может быть непосредственное сообщение усыновленному или удочеренному ребенку, что те лица, которых он считает своими родителями, являются только усыновителями.

Субъективная сторона преступления предусматривает прямой умысел: виновный осознает общественную опасность своих действий по разглашению тайны усыновления (удочерения).

Обязательным мотивом преступления должны быть корыстные или иные низменные побуждения.

Субъектами преступления могут быть физические лица, вменяемые, достигшие возраста 16 лет, разгласившие тайну усыновления (удочерения) из корыстных побуждений.


РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – один из принципов конституционного строя, обеспечивающий его стабильность, эффективное функционирование механизма государственной власти.

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на:

– законодательную;

– исполнительную;

– судебную.

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.


РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, НАКОПЛЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ – преступление, предусмотренное ст. 355 УК РФ:

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Объективная сторона данного преступления характеризуется производством, приобретением и сбытом химического, биологического, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации. В документах ООН к оружию массового уничтожения (поражения) относится такое, которое «действует путем взрыва или при помощи радиоактивных материалов, смертоносное химическое и бактериологическое оружие и любое иное оружие, которое будет разработано в будущем, обладающее свойствами атомной бомбы или другого упомянутого выше оружия. К оружию массового поражения относится химическое, биологическое и ядерное оружие.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект – лицо, достигшее 16 лет.


Res publica – общественное дело, государство, республика.


РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ – прекращение дипломатических отношений между государствами на основании официального заявления компетентных властей одного из них.

Разрыв дипломатических отношений может быть результатом состояния войны, враждебной политики одного государства в отношении другого, совершения каких-либо действий, исключающих нормальную работу дипломатических представительств.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. государство пребывания должно в случае разрыва дипломатических отношений оказать содействие выезду пользующихся привилегиями и иммунитетами сотрудников дипломатических представительств, а также членов их семей.

Отзывающее государство может вверить третьему государству, приемлемому для государства пребывания, защиту своих интересов и интересов своих граждан, а также охрану помещений своего представительства вместе с его имуществом и архивами.

В Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. указывается, что разрыв дипломатических отношение не влечет за собой в силу только этого факта разрыва консульских отношений. Разрыв дипломатических отношений также не затрагивает сам по себе действия договоров между заинтересованными государствами.

Разрыв дипломатических отношений может использоваться в качестве одной из принудительных мер по Уставу ООН.


РАЙХЕР Владимир Константинович (20 октября 1888 – 12 ноября 1981) – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.

В 1912 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета.

В 1943 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Общественно-исторические типы страхования».

После окончания университета занимался адвокатской деятельностью, продолжая и научно-литературное творчество.

С 1918 г. – научный сотрудник Петроградского университета по кафедре гражданского права. С 1918 по 1923 г. совмещал работу в юридическом аппарате государственных органов с подготовкой к профессорской деятельности, а с 1924 г. преподавал гражданское право на экономическом факультете Ленинградского политехнического института. С1930 г. и до последних дней своей жизни преподавал, в первую очередь, вЛенинградском финансово-экономическом институте им. Н. А. Вознесенского, в котором с 1930 по 1970 г. он бессменно возглавлял кафедру советского права. С 1970 по 1980 г. – профессор-консультант этого института. Наряду с этим читал лекции в Ленинградском юридическом институте, Восточном институте, Институте внешней торговли и на юридическом факультете ЛГУ, где в течение ряда лет был заместителем декана и членом ученого совета. В 1930 – 1939 гг. избирался депутатом Смольнинского и Куйбышевского райсоветов г. Ленинграда, в 1947—1950 гг. – депутат Ленинградского городского Совета.

Сфера научных интересов: гражданское, договорное, страховое право.

Основные научные труды: «Государственное имущественное страхование в СССР» (М., 1924); «Общественно-исторические типы страхования» (М.; Л., 1947); «Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР» (Л., 1958); «Штрафные санкции по морским грузовым перевозкам» (М., 1962); «Анатолий Васильевич Венедиктов» (Л., 1968, в соавт.).

ПН. Т. 4. С. 406.


РАНГИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ – персональные звания, присваиваемые дипломатическим представителям.

Ранги дипломатические были установлены на Венском конгрессе в 1815 г. и дополнены на Аахенском конгрессе в 1818 г. Венским регламентом и Аахенским протоколом было установлено 4 ранга: 1) чрезвычайного и полномочного посла, 2) чрезвычайного посланника и полномочного министра, 3) министра-резидента и 4) поверенного в делах. Дипломатические представители первых 3-х рангов аккредитуются главой государства при главе государства, а поверенные в делах – министром иностранных дел при министре иностранных дел. Послы рассматривались как представители главы государства, имеющие на этом основании право требовать личного приема у главы того государства, где они аккредитованы.

В 20-м столетии основными рангами дипломатических представителей являются послы и посланники. Министров-резидентов почти не назначают. Поверенные в делах бывают постоянные и временные. Назначение постоянных поверенных в делах встречается довольно редко.

Дипломатические представители всех рангов пользуются одинаковыми правами; различие же в дипломатических рангах имеет обычно лишь церемониальное значение.


РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ – военнослужащие и гражданские лица, которые нуждаются в медицинской помощи и уходе и которые воздерживаются от любых врачебных действий. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г. и Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г., а также Дополнительные протоколы I и II 1977 г. к ним обязывают государства соблюдать положения этих Конвенций в случае не только войны, но и всякого вооруженного конфликта между двумя или несколькими договаривающимися сторонами. В отношении всех раненых и больных независимо от того, к какой стороне они принадлежат, запрещаются следующие действия: медицинские или научные эксперименты; удаление тканей или органов для пересадки; убийства, физические увечья, жестокое обращение, пытки и истязания; взятие заложников; посягательство на человеческое достоинство; осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения. Дополнительный протокол I распространяет свое покровительство на все гражданские медицинские учреждения и на санитарные формирования, а не только на больницы.


Res publica est res populi – республика является делом народа.


РАРОГ Алексей Иванович (21 января 1937 г.) – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный юрист г. Москвы.

В 1959 г. окончил юридический факультет МГУ, в 1966 г. —очную аспирантуру Всесоюзного юридического заочного института.

В 1967 г. защитил под руководством проф. П. И. Гришаева кандидатскую диссертацию на тему: «Основные принципы уголовного права ФРГ (критический анализ)». В 1988 г. —докторскую диссертацию на тему: «Вина в советском уголовном праве (общие и специальные вопросы)».

Работал следователем в рязанской области. По окончании аспирантуры преподавал в Камчатском учебно-консультационном пункте ВЮЗИ, в сентябре 1973 г. был приглашен на кафедру уголовного права центрального аппарата ВЮЗИ. В 1976—1977 и в 1982—1985 гг. находился в длительных загранкомандировках: вел преподавательскую деятельность на юридическом факультете Аденского университета (Южный Йемен). Вся научно-педагогическая деятельность протекала в стенах ВЮЗИ (затем – МЮИ, МГЮА, МГЮУ им. Кутафина), где А. И. Рарог прошел путь от доцента до заведующего кафедрой уголовного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Сфера научных интересов: проблемы субъективной стороны преступления; система и виды наказания; назначение наказания и освобождение от наказания; преступления против собственности, преступления экстремистского, террористического и коррупционного характера.

Автор около 500 научных публикаций. Основные научные труды: «Вина в советском уголовном праве» (Саратов, 1987); «Общая теория вины» (М., 1980); «Вина и квалификация преступлений» (М., 1982); «Проблемы субъективной стороны преступления» (М., 1991); «Субъективная сторона и квалификация преступлений» (М., 2001); «Квалификация преступлений по субъективным признакам» (СПб., 2003); «Настольная книга судьи по квалификации преступлений» (М., 2006, 2009). Соавтор коллективных монографий: «Настольная книга судьи по уголовным делам» (М., 2007), «Учение о составе преступления в уголовном праве России и Китая» (СПб., 2009), «Учение о наказании в уголовном праве России» (Владивосток, 2011), «Уголовно-правовое воздействие» (М., 2012). Под его редакцией были выпущены и неоднократно переизданы учебники по Общей и Особенной частям российского уголовного права, а также Комментарии к УК РФ.

ПН. Т. 4. С. 407 – 408.


РАСПИТИЕ ПИВА И НАПИТКОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛИБО ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ.

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а такжеалкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, —

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, —

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей.

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах —

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.


Regina probationum – царица доказательств. Так рассматривалось в средневековой юриспруденции признание своей вины подсудимым – как самое достоверное доказательство.


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

2. Правила, изложенные в части первой настоящей статьи, относятся также к распределению судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной и кассационной инстанциях.

3. В случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он, соответственно, изменяет распределение судебных расходов. Если в этих случаях суд вышестоящей инстанции не изменил решение суда в части распределения судебных расходов, этот вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению заинтересованного лица (ст. 98 ГПК РФ).


РАСПЯТИЕ – одна из древних форм смертной казни, применявшаяся персами, карфагенянами и римлянами, обычно в отношении рабов и других лиц, не имеющих гражданских прав. Руки осужденного прибивали гвоздями или привязывали к перекладине, которую затем поднимали на столб, так что получалась конструкция в виде креста.


РАССКАЗОВ Леонид Павлович (р. 1949) —доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор.

В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Деятельность партийной организации Башкирской АССР по повышению эффективности промышленного производства», в 1995 г. – докторскую диссертацию на тему: «ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД в механизмеформирования и функционирования политической системы советского общества 1917 – 1941 гг.». В 2001 г. защитил докторскую диссертацию по историческим наукам.

Работал начальником кафедры государственно-правовых дисциплин Краснодарского юридического института МВД России. В настоящее время заведующий кафедрой теории государства и права юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета.

Сфера научных интересов: деятельность правоохранительных органов в механизме советского государства.

Автор более 120 научных публикаций. Основные научные труды: «Карательные органы в процессе формирования и функционирования административно-командной системы в Советском государстве (1917—1941гг.)» (Уфа, 1994); «Деятельность карательно-репрессивных органов по реализации нового политического курса большевиков» (1921—1927 гг.) (Уфа, 1995); «Уголовное наказание в Российской империи XIX – начала ХХ вв.» (ст. Северская, 2004, в соавт.); «Теория государства и права» (М., 2008, 2010).

ПН. Т. 4. С. 408 – 409.


РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СУДАХ – в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо, когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законам или иным нормативным правовым актам.

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям:

работника – о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;

работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного организации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры:

об отказе в приеме на работу;

лиц, работающих по трудовому договору у работодателей – физических лиц;

лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, причиненного организации, в течение одного года со дня обнаружения причиненного вреда.

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частями первой и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом.

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.


РАССТРЕЛ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ – чрезвычайная мера, применявшаяся в СССР в период Великой отечественной войны в местностях, объявленных на осадном положении, к «провокаторам, шпионам и прочим агентам врага, призывающим к нарушению порядка».


РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ.

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния.

2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:

признан судом безвестно отсутствующим;

признан судом недееспособным;

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

4. Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов гражданского состояния в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.


РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ СОГЛАСИЯ ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ НА РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА.

1. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.

2. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.


РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, а также брака между иностранными гражданами на территории Российской Федерации производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами территории Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в суде Российской Федерации. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской Федерации.

Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершенное за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации.

Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации (ст. 160 СК РФ).


РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА (ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ) — работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается (ст. 80 ТрК РФ).


РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ – трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

(пп. «б» в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

11) представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;

12) утратил силу. – Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ;

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации;

14) в других случаях, установленных иными федеральными законами.

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Том 5 Новикова А.

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем – физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст.81 ТрК)


РАТИНОВ Александр Рувимович (р. 17 апреля 1920 – 2007) – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

В 1945 г. окончил Московский юридический институт.

В 1967 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Психологические основы расследования преступлений».

До 1958 г. был на следственной работе. С конца 50-х гг. полностью посвятил себя научной работе. В конце 60-х – начале 70-х гг. во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР (ныне – НИИ укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ) организовал первое в стране исследовательское подразделение по юридической психологии, ставшее ядром научной школы А. Р. Ратинова.

Сфера научных интересов: теоретико-методологические основы юридической психологи как науки, психология личности преступника и преступного поведения, психология правосознания, психологические основы производства следственных действий. Один из основоположников отечественной юридической психологии.

Автор более 250 научных публикаций. Основные научные труды: «Судебная психология для следователей» (М., 1967; 2003); «Советская судебная психология» (М., 1967); «Психология допроса обвиняемого» (М., 1989); «Теория доказательств в советском уголовном процессе» (М., 1966—1967; 1973, в соавт.); «Правовая психология и преступность» (Красноярск, 1991); «Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая характеристика» (М., 2005, в соавт.).

ПН. Т. 4. С. 414.


РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – утверждение высшим или высшими органами государственной власти соответствующей страны международного договора. Конституции большинства государств относят право ратификации международных договоров к компетенции главы государства либо к компетенции высшего законодательного органа. Согласно Конституции РФ 1993 г. законы о ратификации международных договоров принимаются Государственной Думой, подлежат обязательному последующему рассмотрению Советом Федерации, а затем подписанию Президентом.


РАХУНОВ Роман Давидович (1910 – 1982) – доктор юридических наук, профессор.

В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экспертиза в советском уголовном процессе», в1954 г. – докторскую диссертацию на тему: «Предварительное расследование в советском уголовном процессе».

В 1963 г. состоял в должности старшего научного сотрудника ВИЮНа. С 1963 г. работал во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР.

Сфера научных интересов: проблемы уголовного процесса.

Основные научные труды: «Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе» (М., 1950, 1953); «Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе» (М., 1954); «Свидетельские показания в советском уголовном процессе» (М., 1955); «Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву» (М., 1961); «Выявление судом причин и условий, способствовавших совершению преступлений» (М., 1967, в соавт.).

ПН. Т. 4. С. 415.


РАЯНОВ Фанис Мансурович (р. 12 декабря 1938) – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высшей школы РФ.

В 1965 г. окончил Свердловский юридический институт.

В 1972 г. защитил под руководством проф. И. Ф. Панкратова кандидатскую диссертацию на тему: «Охрана труда в колхозах», в 1982 г. – докторскую диссертацию на тему: «Теоретические проблемы правовой охраны труда в сельском хозяйстве».

С 1964 по 1969 г. работал в органах прокуратуры на должностях заместителя прокурора, а затем прокурора района. С 1969 г. – на юридическом факультете Башкирского государственного университета в должностях: старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, декана факультета (1981—1992). С 1986 г. по настоящее время —заведующий кафедрой теории и истории государства и права.

Сфера научных интересов: проблемы формирования сельскохозяйственного, а затем и аграрного права, вопросы государственно-правового развития Российской Федерации.

Основные научные труды: «Прокурорский надзор за охраной труда» (М., 1981); «Предмет и система сельскохозяйственного права» (Уфа, 1982); «Основы сельскохозяйственного права» (Уфа, 1982), «Правовая работа в сельском хозяйстве» (Уфа, 1986); две главы в учебнике «Аграрное право» (М., 1996, 1997, 1998, 2000); «Введение в правовое государство» (Уфа, 1994); «Теория государства и права» (Уфа, 1998); «Политическая философия государственности» (Уфа, 1998); «Юриспруденция» (Уфа, 2001); «Проблемы теории государства и права» (М., 2003); «Правовое государство – судьба России» (Уфа, 2007); «Теория правового государства: проблемы модернизации» (Уфа, 2010); «Правовое государство и современный мир» (СПб., 2012).

ПН. Т. 4. С. 415 – 416.

Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 11 (Р-С)

Подняться наверх